Договоры заключенные в пользу контрагента

Договоры заключенные в пользу контрагента thumbnail

Всем с детства известно, что дружба начинается с улыбки. А становясь взрослыми мы узнаем, что сделка начинается с договора. Как же правильно составить договор, чтобы минимизировать риски возникновения спорных ситуаций? Подробно отвечает на этот вопрос наш эксперт – юрист Алена Беликова.

Спешу обрадовать, нет единого ГОСТа или лекало, по которому необходимо выкраивать желаемый договор. Это означает, что в договоре не надо прописывать действующие законы в разных пунктах. Достаточно прописать, где и когда договор был составлен. Благодаря этой дате будет ясно, какая редакция закона действовала в момент его заключения.

Но все же правила заключения договора с контрагентом есть, и мы сегодня о них поговорим.

Немного формальности

Лучше, когда договор составляет юрист. Так вы избежите многих проблем. Если юриста нет, то при составление этого документа надо учитывать следующие принципы.

№1- свобода договора. Это означает, что каждая сторона свободна в договоренностях. Вы просто оговариваете и прописываете условия, на которых собираетесь сотрудничать.

№2 – выбор в пользу заключенности договора. Если объяснять по-простому, то в случае, когда вы еще не подписали договор, но совершили действие, подтверждающее, что ваше сотрудничество началось, то договор считается заключенным на общих основаниях.

Например, Вася заказал у Пети вагон мороженного, но договор поставки между собой не заключили. Петя привез вагон мороженного, а Вася оплатил его. Таким образом, договор поставки можно считать заключенным.

Другой пример. Вася у Пети заказал несколько вагонов мороженного, устно согласовав цену, Петя привез пару вагонов с мороженным, Вася их оплатил по оговоренной цене. А третий вагон оплачивать отказался, передумал по цене. Возник спор, Вася уверен, если нет договора, то и платить Пете нет необходимости. Но, даже если дело дойдет до суда, то Верховный суд на стороне заключенности договора. Что означает, Вася не прав.

Однако, лучше договоры заключать письменно, потому как законом предусмотрены общие нормы, распространяющиеся абсолютно на все виды договоров, но минус в том, что ваши индивидуальные условия там не предусмотрены.

Слова о том, что вы устно договорились о том-то и том-то, в суде не будут являться надлежащим доказательством.

№3 – приоритет норм об отдельных видах договоров перед общими положениями о договоре, а последних перед общими нормами об обязательствах и сделках. Таким официальным языком закон говорит, что специальные условия конкретного договора всегда приоритетнее перед договором на общих основаниях, где все условия универсальны для всех.

Дополнительно

Итак, в договор можно добавить собственные пункты. Что следует прописать, чтобы документ получился сбалансированным?

Все правила изложены в ГК РФ. О принципах общей договоренности говорится в главе 28 ГК РФ. О условиях заключенности договора говорится в специальной статье 432 ГК РФ.

Например, договор заключен, если его условия согласованы сторонами, и он подписан в простой письменной форме.

Но понятие о специальных условиях договора законом не раскрывается. Но есть упоминание, что такими условиями можно считать:

  • предмет договора;
  • условия, которые контрагентам необходимо согласовать в силу требования законодательства;
  • условия, которые согласовываются по требованию одного из контрагентов (абз. 2 ч. 1 ст. 432 ГК РФ).

Получается, что список условий напрямую зависит от специфики вашего договора. Нередко в специальных условиях также прописывают срок исполнения обязательства, цену договора, описание объекта сделки и т. д.

Все зависит от ситуации. Для одних важно прописать одни условия, для других – иные. Давайте рассмотрим это на примерах договоров.

Вас может заинтересовать наш материал «Документы для участия в госзакупках по 44-ФЗ»

Договор купли-продажи и договор поставки

Здесь существенное условие – условие о товаре (п. 1, 5 ст. 454, ст. 506 ГК РФ). Такой договор согласован, если понятно наименование товара и его количество (п. 3 ст. 455 и п. 2 ст. 465 ГК РФ).

И продавец, и покупатель должны понимать, о каком количестве товара они договариваются. Поэтому должны быть прописаны следующие пункты:

  • вид приобретаемого (отчуждаемого) товара;
  • количество;
  • комплектность;
  • соответствие нормативам и стандартам, если в отношении такого товара они установлены.

Отсутствие в договоре купли-продажи информации о товаре является основанием для признания его незаключенным.

Договор аренды

Здесь предмет договора – условие об имуществе, которое передается арендатору во временное владение и пользование (объект аренды). Если такой информации нет, то договор вы не заключили.

Описать объект надо точно, причем информацию необходимо брать из документов государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним и документов технического учета недвижимого имущества (документах БТИ).

То есть у вас должны быть выписки из технического или кадастрового паспортов недвижимого имущества; его поэтажный план и экспликации к плану; выписка из реестра объектов градостроительной деятельности. Если документов нет, то надо заказать и получить их в территориальном отделении БТИ по местонахождению объекта аренды.

Долгосрочный договор заключают на год или более длительный срок. Его необходимо регистрировать. При регистрации подаете сам договор и документы с полным и точным описанием арендуемой недвижимости (документы перечислялись выше). Договор на срок менее 12 месяцев не регистрируют.

Есть и второе существенное условие – арендная плата (п. 1 ст. 654 ГК РФ). Если цена аренды не прописана, договор считается незаключенным!

Желательно предусмотреть и прописать сроки оплаты и санкции в случае пропуска платежа.

Договор о реализации туристского продукта

Существенные условия этого договора прописаны в ст. 10 Федерального закона от 24 ноября 1996 г. № 132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации». В этом договоре существенных условий много – это и сам туристический продукт, и информация об туристическом операторе, и о заказчике, и цена продукта и т.д. Список действительно длинный и очень разнообразный. Надо читать закон.

В договоре могут быть прописаны и иные условия, которые уже определяются сторонами индивидуально.

Иные условия (не существенные) указанного договора определяются по соглашению сторон.

Будьте внимательны при составлении договора. Не забывайте прописывать в нем как существенные условия, так и те, которые касаются лично ваших интересов.

Договор подряда

Предметом договора здесь являются конкретные виды работ с указанием их наименования, содержания и объема (п. 1 ст. 703 ГК РФ). Данная информация может конкретизироваться не в тексте договора, а в его спецификациях (приложениях) – техническом задании, а также в смете.

Читайте также:  Как помочь парню сделать выбор в мою пользу

То есть существенные условия в договоре подряда такие:

  • объект, на который направлены работы, здесь надо учитывать, что предмет договора влияет на специфику работы;
  • сроки выполнения работ: начало и окончание (ст. 708 ГК РФ).

Срок выполнения работ можно привести в графике (календарном плане) выполнения работ. Можно указать как в тексте договора, так и в приложениях к нему.

Если вам понравилась наша статья, то, пожалуйста, поставьте лайк и подпишитесь на наш канал.

Больше материалов для ИП читайте здесь.

Источник

Договоры заключенные в пользу контрагента

Договором признается соглашение сторон, направленное на возникновение, изменение или прекращение гражданского правоотношения, порождающее взаимно согласованные права и обязанности и имеющее целью достижение единого правового результата.

Договор – в первую очередь взаимная сделка, основание возникновения гражданских прав и обязанностей. В этом смысле договор – это юридический факт. Но договор не сводится только к сделке, договор – это еще и возникающее из соглашения обязательство. Кроме того, договор – это документ, фиксирующий акт возникновения обязательства по воле всех его участников.

Цель классификации договоров – выявить главные особенности различных договоров.

В зависимости от распределения прав и обязанностей договоры делятся на двусторонние, в которых каждая из сторон имеет и права, и обязанности, и односторонние (односторонне обязывающие), в которых у одной из сторон есть только права, а у другой – только обязанности.

Примером двустороннего договора является продажа недвижимости, обещание дарения. К односторонним относится договор пожизненной ренты, по которому на плательщике лежат только обязанности, а получатель имеет права и не несет обязанностей.

В зависимости от наличия встречного предоставления договоры подразделяются на возмездные и безвозмездные. Разграничение возмездных и безвозмездных договоров происходит в зависимости от того, должна ли сторона получить плату или иное встречное предоставление за исполнение своих обязанностей по договору (возмездный договор) или же она не вправе претендовать на это (безвозмездный договор) (ст. 423 ГК РФ). Договор презюмируется возмездным, безвозмездность договора должна быть предусмотрена законом, другими нормативными правовыми актами, содержанием или существом договора. Так, договор дарения является безвозмездным в силу прямого указания закона (ст. 572 ГК РФ).

Поручение предполагается безвозмездным, и обязанность доверителя выплатить поверенному вознаграждение возникает лишь при условии, если это предусмотрено законом, иным нормативным правовым актом или договором (п. 1 ст. 972 ГК РФ).

В зависимости от момента возникновения договора договоры делятся на консенсуальные и реальные. К консенсуальным относятся договоры, вступающие в силу с момента достижения сторонами согласия по всем существенным условиям. Реальными являются договоры, которые признаются заключенными с момента, когда на основе соглашения осуществлена передача имущества. Договор пожизненной ренты – реальный договор, поскольку он признается заключенным только с момента передачи получателем ренты плательщику имущества под выплату ренты. Если после достижения соглашения в установленной форме сторона договора ренты все-таки не передает имущество, то следствием признания такого договора реальным является запрет на предъявление требования о передаче вещи, договор в таком случае признается незаключенным. Иное действует для консенсуальных договоров; например, в случае отказа продавца передать недвижимое имущество покупателю по договору продажи недвижимости оно может быть истребовано.

Практическое значение имеют и другие виды деления договоров.

Договоры делят на основные и дополнительные (акцессорные). Классический пример дополнительного (акцессорного) обязательства являет собой залог. Судьба дополнительного договора находится в зависимости от судьбы основного. Недействительность основного договора неминуемо влечет за собой недействительность дополнительного. Недействительность кредитного договора, например, лишает юридической силы договор ипотеки, направленный на обеспечение исполнения обязательства должника по возврату кредита.

Договоры делятся на заключенные и в пользу контрагента, и в пользу третьего лица.

Возмездные договоры подразделяются на меновые и рисковые (алеаторные). К числу последних относятся договор пожизненной ренты и пожизненного содержания с иждивением, договоры страхования. В случае рисковых (алеаторных) договоров конечный результат и материальная ценность поставлены в зависимость от события, время наступления которого неизвестно, или же от события вероятного или случайного, так что при заключении договора совершенно неясно, какая из сторон в результате получит выгоду.

В зависимости от правового результата, на достижение которого направлен договор, договоры могут быть классифицированы следующим образом:

– договоры по передаче имущества в собственность (купля-продажа, мена, дарение, заем);

– договоры по передаче имущества во временное владение и пользование или только в пользование (аренда (имущественный наем), безвозмездное пользование (ссуда), субаренда);

– договоры по выполнению работ (подряд, в том числе строительный);

– договоры по оказанию услуг (поручение, комиссия, агентский договор, договор доверительного управления имуществом);

– учредительные договоры (учредительные договоры, необходимые для образования полного товарищества, товарищества на вере, обществ с ограниченной и дополнительной ответственностью, акционерных обществ, а также простого товарищества.

Договор в пользу третьего лица ( ст. 430 ГК)

1. Договором в пользу третьего лица признается договор, в котором стороны установили, что должник обязан произвести исполнение не кредитору, а указанному или не указанному в договоре третьему лицу, имеющему право требовать от должника исполнения обязательства в свою пользу.

2. Если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или договором, с момента выражения третьим лицом должнику намерения воспользоваться своим правом по договору стороны не могут расторгать или изменять заключенный ими договор без согласия третьего лица.

3. Должник в договоре вправе выдвигать против требования третьего лица возражения, которые он мог бы выдвинуть против кредитора.

4. В случае, когда третье лицо отказалось от права, предоставленного ему по договору, кредитор может воспользоваться этим правом, если это не противоречит закону, иным правовым актам и договору.

Читайте также:  Протирать лицо льдом польза и вред малышева видео

Договор в пользу третьего лица создает право требования для лица, не участвовавшего в заключении договора, причем это право может сосуществовать с правом требования лица, заключившего ДОГОВОР. Однако одновременно эти требования заявляться не могут. В некоторых случаях право требования третьего лица исключает заявление требования лицом, заключившим Договор. К числу Договоров в пользу третьего лица относятся Договор о перевозке груза, Договор страхования и некоторые другие.

Источник

Фото с сайта naked-science.ru

Часто компании не уделяют достаточно внимания составлению договоров с контрагентами – просто используют готовые шаблоны из Сети. О том, к чему может привести такое небрежное отношение и на что стоит обратить внимание в первую очередь, – рассказал юрисконсульт Андрей Зятьков.

– На пространстве СНГ, как у давно действующих, так и у вновь созданных юридических лиц малого (а порой – и среднего) бизнеса часто существует одна общая проблема. Она заключается в формализме к подходу заключения договоров с контрагентами.

Андрей Зятьков

Юрисконсульт

Предприятия готовы вкладывать огромные средства в рекламную компанию, однако не всегда рассматривают надлежаще оформленный договор как что-то важное, пренебрегая юридической консультацией или приглашением специалиста в штат.

О типовых договорах

Многие полагают, что заключить договор можно, просто взяв типовую форму в интернете, и спокойно работать по нему. Действительно, при условии идеального и спокойного рынка, когда предприятия рассчитываются в срок и ситуация неплатежа/непоставки надлежащего товара сведена к нулю – договор можно заключать формально.

Однако в реальной жизни большинство заключенных договоров между субъектами хозяйствования не учитывают специфику деятельности предприятия, экономическую составляющую, порядок заключения договора и иное.

Вот несколько примеров наиболее частых ошибок в типовых договорах.

  • Поставщик не прописывает ответственность за нарушение сроков оплаты покупателя при условии оплаты по факту поставки либо подписывает документ, несмотря на возможные большие штрафные санкции в случае невыполнения каких-либо условий
  • Покупатель не считает нужным обратить внимание на место разрешения споров, которое идет по месту нахождения поставщика. А ведь когда это другой город или страна – лучше договориться прописывать в тексте, что споры разрешаются по месту нахождения истца, а еще лучше – по месту нахождению вашего юридического лица
  • Арендатор при подписании договора не удосуживается взглянуть, имеется ли право собственности или распоряжения у арендодателя. Особенно это важно при вновь создаваемом юридическом лице, когда субъект хозяйствования регистрируется на основании заведомо ложных сведений и использует юридический адрес номинально (ведь если договор аренды будет признан недействительным, то и место нахождения юридического лица тоже)
  • Стороны в договоре обмениваются сканами/факсами документов и производят по ним те или иные действия, не удосужившись прописать условие о признании юридической силы такого обмена и пункта о конкретных номерах телефона, электронной почты для подтверждения исходящего документа от надлежащей стороны или в последующем забывают обменяться оригиналами документов
  • Не прописывается порядок уведомления для начала поставки товара

Зато все с энтузиазмом прописывают в договорах какие-то анахронизмы, вроде: «Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон». А серьезные вопросы проходят как-то стороной.

В итоге, когда ситуация не идет гладко, менее подготовленная сторона терпит убытки. Иногда такие убытки могут оказаться довольно серьезными.

Пример. ЗАО «А» заключило договор поставки с ООО «Б» на общую сумму $ 550 тысяч в срок по 31 декабря 2017. Первая партия поставки была отгружена на сумму в размере $ 230 тысяч 15 ноября 2017 года. Оплата была предусмотрена по факту поставки в течение 10 календарных дней. После первой поставки ООО «Б» произвело оплату с нарушением сроков на 20 календарных дней. ЗАО «А» не произвело следующую поставку, подало в арбитражный суд на взыскание пени за просрочку оплаты. ООО «Б» подало встречный иск о взыскании ущерба за недопоставленный товар ЗАО «Б».

Фото с сайта docplayer.ru

Итог: суд взыскал штрафные санкции и неустойку с ООО «Б» в пользу ЗАО «А».

Встречный иск по итогу рассмотрения был не удовлетворен по следующим причинам. В договоре было указано, что ЗАО «А» производит поставку в течение 10 календарных дней с момента уведомления ООО «Б» о готовности принять товар посредством телеграфирования со станции получения товара на станцию отправления, указанную поставщиком. Тот факт, что первая поставка была произведена без данного условия, была рассмотрена судом в том ключе, что ЗАО «А» действовало на свой риск, ООО «Б» могло товар не принимать без каких-либо последствий для себя, однако приемка была осуществлена.

Таким образом, вторая партия товара не была поставлена из-за отсутствия сообщения о готовности принять товар. Доводы о том, что данное уведомление было практически невозможно выслать, так как не было технической возможности, не были приняты. Поскольку стороны прописали данное условие в договоре, ООО «Б» не направлял каких-либо писем об изменении условий договора и т.д.

Казалось бы, такой незначительный пункт, а как все изменил. То же самое касается прописанных десятикратных неустоек и иных штрафов, на что особенно надо обращать внимание.

Проверка контрагентов

Также при заключении договоров менеджеры формально относятся к проверке контрагентов. Ведь можно минимально посмотреть сведения о юридическом лице в едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, едином государственном реестре сведений о банкротстве, реестре коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей с повышенным риском совершения правонарушений в экономической сфере, реестре исполнительных производств и т.д.

⇒ Читайте также: Как проверить партнера, контрагента и должника: список ресурсов

Не стоит пренебрегать и другими методами проверок.

Съездите в офис компании, проверьте, есть ли она в принципе там. Трудно наладить доверительные отношения с людьми, когда они на этапе заключения договора вводят вас в заблуждение.

Часть руководителей считает, что разработанное положение и утвержденный образец договора спасет ситуацию. Но это верно лишь отчасти. Так, например, если организация является крупным игроком на рынке, заключение договоров по основной деятельности идет конвейером и суммы таких договоров являются не критичными (например, поставки на сумму до $ 3000), то такая система оправдывает себя. Например, крупные производители (скажем, «Кока-Кола» или «Коммунарка») могут себе позволить не быть гибкими в вопросах поставок/покупки соответственно и заключать договоры только на своих условиях.

Читайте также:  Пропиленгликолевый экстракт польза и вред

Систематизация такой работы дает результат выше упущенной прибыли, которая будет составлять долю процента. Такой работе способствует имя компании, ее надежность и финансовая прочность.

Но не все компании являются таковыми. И если дело касается поставок/подряда, то желательно прорабатывать весь договор под конкретную сделку, учитывая специфику контрагента.

Фото с сайта kp.vedomosti.ru

Не надо стеснятся вступать в переговоры, отстаивая свои позиции. Необходимо либо редактировать договор, либо писать протокол разногласий и делать в договоре соответствующие пометки.

К сожалению, и тут бывают проблемы. Либо в договоре такие пометки не делаются, либо договор с пометкой возвращается без протокола разногласий (либо с неподписанным протоколом разногласий), одновременно с этим товар поставляется или перечисляются денежные средства по предоплате, но фактически становится смутной ситуация о правомерности заключения такого договора. Зачем допускать такое, если можно правильно заключить договор?

Мое мнение: лучше потратить лишнюю неделю на переговоры, но заключить адекватный договор, который устроит обе стороны, чем торопиться и потом месяцами выяснять отношения.

С другой стороны, есть компании, которые пытаются задокументировать каждый свой шаг. Мало того, что они лишают себя гибкости, так каждый год документации становится все больше, она становится все сложнее и понятна только тем работникам, которые стояли у истоков. Как только сотрудники сменятся – все эти положения будут макулатурой, которая при первой же проверке аукнется руководству. А как же, если есть нормативный акт на предприятии, – соблюдай!

Конечно, положения и приказы жизненно необходимы компаниям, но в разумных пределах. Для бюрократии, как мы знаем, пределов нет. А грань, когда система становится неэффективной, очень тонкая.

О специфике отдельных договоров

Важно понимать специфику каждого договора.

Например, удивительна ситуация, когда стороны заключают договор уступки требования без уведомления должника о заключении данного соглашения.

Стоит помнить, что если должник не был письменно уведомлен о состоявшемся переходе прав кредитора к другому лицу, новый кредитор несет риск вызванных этим неблагоприятных для него последствий. В этом случае исполнение обязательства первоначальному кредитору признается исполнением надлежащему кредитору.

Распространенным является случай, когда при заключении договора не проверяются полномочия второй стороны. К договору не прикладываются доверенности или приложенные доверенности не анализируются на полномочия представителя в части подписания договоров.

Так, одни лица могут быть уполномочены на заключение договоров на сумму не более 10 тысяч белорусских рублей (включая, кстати, директора предприятия, в уставе такой компании может быть прописана норма о согласовании сделок на сумму более определенной с учредителями/собственником, например), другие лица не уполномочены вовсе заключать определенные сделки.

Пример. Руководитель филиала заключил договор с организацией на сумму 300 тысяч белорусских рублей. После неисполнения обязательств на филиал было подано исковое заявление в суд. Однако, оказалось, что по доверенности руководитель филиала имел право заключать договоры на сумму не превышающую 100 тысяч белорусских рублей. Сумма более указанной должна была согласовываться с директором предприятия. Так как не было совершено конклюдентных действий, суд не увидел оснований удовлетворить требования истца. В итоге в перспективе сделку могут признать недействительной со всеми вытекающими отсюда последствиями.

Фото с сайта fastmb.ru

Примеров масса, особенно это актуально, если компания работает на российском рынке. Чем больше рынок, тем больше риск попасть на недобросовестных контрагентов. Однако, учитывая больший спектр открытой информации по юридическим лицам в Российской Федерации (особенно важно, что такие данные можно найти в интернете), минимизировать потенциальные проблемы и отсеять подозрительных «клиентов» шанс есть. К тому же, электронный документооборот в России очень эффективен.

Обратная сторона медали излишней жесткости с контрагентами в деловой репутации.

Пример. По договору поставки компания «А» выполнила свои обязательства перед компанией «Б» с просрочкой в 5 календарных дней. Компания «Б» взыскала через суд штрафные санкции. Однако, какого-либо реального ущерба компания «Б» не понесла (упущенной прибыли, реального убытка).

Если данный случай единичный, то здесь придраться не к чему, причины могут быть совершенно разными. Но если данный подход носит систематический характер, то с точки зрения деловой репутации предприятие понесет значительно большие потери, со временем просто с ними перестанут заключать договоры. Так как злоупотребление правом лишь чуть лучше, чем пренебрежение им.

Но бывает, что штрафные санкции за малозначительные нарушения, которые даже не повлекли каких-либо убытков, компаниями выставляются часто. Мое мнение: в соотношении полученной выгоды и деловой репутации – я выберу репутацию. Чем жестче условия, тем меньше желающих участвовать в переговорах, тем меньше выбор и, соответственно, меньше возможностей для выбора.

Проблемы в экономической деятельности всегда будут появляться, вопрос в том, как эффективно предприятие их решит. А это по большей части комбинация управленческих решений и правильного оформления сделки, исходя из понимания, что компании нужно на данный момент и что она хочет достичь тем или иным договором (сохранение партнерских отношений или что-то еще).

Выводы

Итак, подытожим. При заключении договора в первую очередь стоит обращать внимание на следующие вещи:

  • Полномочия лица, подписывающего договор
  • Ответственность сторон
  • Форс-мажор
  • Момент перехода права собственности
  • Место рассмотрения спора

Не стесняться ставить свои условия – это нормально. Главное – не перегибать и найти золотую середину. Ведь если собрать всю доступную информацию о контрагенте, можно провести анализ и сделать какие-то выводы, в чем-то надавить, в чем-то уступить. Ну и самое главное – читайте договоры, а не пробегайтесь по ним глазами. Вникайте в каждую ситуацию, если за вас это некому сделать.

Источник