Жизнь и здоровье гражданина в пользу третьего лица

Наследование вклада, открытого в пользу третьего лица. // Борис Семенов. Специально для Банкир.Ру.

Продолжение. Начало: Вклад в пользу третьего лица. «Скользкие» вопросы

Учитывая бренность нашего существования в связи с рассматриваемым правоотношением, мы можем предположить возникновение следующих ситуаций:

1) лицо Т, вступив в права вкладчика, отошло в мир иной, а лицо А в добром здравии;

2) лицо Т отошло в мир иной, не вступив в права вкладчика, а лицо А в добром здравии;

3) лицо А скончалось, а лицо Т в добром здравии и еще не вступило в права вкладчика;

4) лицо А скончалось, а лицо Т в добром здравии и уже вступило в права вкладчика;

5) и лицо А, и лицо Т, не вступившее в права вкладчика, оставили наш бренный мир;

6) и лицо А, и лицо Т, уже вступившее в права вкладчика, оставили наш бренный мир;

7) оба лица находятся в добром здравии, но лицо Т еще не вступило в права вкладчика;

8) оба лица находятся в добром здравии, но лицо Т уже вступило в права вкладчика.

Случаи 7) и 8) не имеют отношения к наследованию, поэтому в данном разделе мы их рассматривать не будем.

В первом, четвертом и шестом случаях, когда лицо Т приобрело права вкладчика, то есть предъявило банку требование, основанное на этих правах, либо иным способом выразило банку намерение воспользоваться такими правами, оно может распоряжаться вкладом по своему усмотрению, в том числе и завещать его. Даже если это лицо не оставит завещания, его правопреемники могут наследовать этот вклад по закону. Здесь говорить о злоупотреблениях не приходится, поскольку лицо А, которое открывало счет в пользу лица Т, к вкладу уже никакого отношения не имеет. Вклад в пользу третьего лица трансформировался в обычный вклад.

Во втором случае ситуация резко усложняется, ибо возникает вопрос, а могут ли правопреемники умершего лица Т вступить в права вкладчика(ов)? С одной стороны, можно  рассуждать следующим образом. Коль скоро лицо Т отошло в мир иной, не вступив в права вкладчика, то оно к этому вкладу никакого отношения не имеет, а потому правопреемники лица Т не могут претендовать на вклад. Правами вкладчика в этом случае может воспользоваться лицо А, которое заключало договор  банковского вклада в пользу лица Т, причем, как мы отмечали, не в силу отказа лица Т от этого вклада, а просто в связи с тем, что оно (лицо Т) так и не выразило (и уже никогда не выразит) намерения воспользоваться правами вкладчика (см. п.2 ст.842 ГК РФ).

С другой стороны, изложенная точка зрения, несмотря на свое соответствие п. 2 ст. 842 ГК РФ, не вполне согласуется с другими нормами ГК РФ о наследовании. Покажем это на примере. Предположим, что вклад в пользу третьего лица открывался работодателем с целью зачисления на него заработной платы лица Т, и на вкладе появилась первая сумма. А теперь обратимся к ст. 1183 ГК РФ:

«Статья 1183. Наследование невыплаченных сумм, предоставленных гражданину в качестве средств к существованию

1. Право на получение подлежавших выплате наследодателю, но не полученных им при жизни по какой-либо причине сумм заработной платы и приравненных к ней платежей, пенсий, стипендий, пособий по социальному страхованию, возмещения вреда, причиненного жизни или здоровью, алиментов и иных денежных сумм, предоставленных гражданину в качестве средств к существованию, принадлежит проживавшим совместно с умершим членам его семьи, а также его нетрудоспособным иждивенцам независимо от того, проживали они совместно с умершим или не проживали.

2. Требования о выплате сумм на основании пункта 1 настоящей статьи должны быть предъявлены обязанным лицам в течение четырех месяцев со дня открытия наследства.

3. При отсутствии лиц, имеющих на основании пункта 1 настоящей статьи право на получение сумм, не выплаченных наследодателю, или при непредъявлении этими лицами требований о выплате указанных сумм в установленный срок соответствующие суммы включаются в состав наследства и наследуются на общих основаниях, установленных настоящим Кодексом».

Как видим, наследники имеют право на указанную сумму, но только с некоторыми особенностями. И это справедливо. Нельзя не признать, что в приведенной статье речь идет только о наследовании невыплаченных сумм, предоставленных гражданину в качестве средств к существованию. При этом, строго говоря, ст. 1183 ГК РФ не связывает наследование невыплаченных сумм, предоставленных гражданину в качестве средств к существованию, с банковскими вкладами вообще и в пользу третьего лица, в частности. Но, согласитесь, было бы странно, если бы права лиц, о которых говорится в указанной статье, зависели от механизма выплаты средств к существованию.

Денежные средства во вкладах не исчерпываются только названными в ст. 1183 ГК РФ суммами. Во вкладах могут находиться не только средства к существованию, но и сбережения (накопления), пожертвования и т.п. Как быть с этими суммами? Предусматривать в отношении их особый режим правового регулирования? Это значительно усложнит работу.

Но давайте рассмотрим еще один пример. Предположим, что вклад на имя третьего лица содержит не заработную плату или иные денежные средства, предусмотренные ст. 1183 ГК РФ, а является своего рода подарком лица А лицу Т. В этой связи уместно напомнить норму п.4 ст. 578 ГК РФ о том, что в договоре дарения может быть обусловлено право дарителя отменить дарение в случае, если он переживет одаряемого. Отметим, что это должно быть особо оговорено в договоре. Если такой оговорки нет, об отмене дарения не может быть и речи. В ГК РФ имеется еще одна статья о правопреемстве в отношении дарения:

Читайте также:  Кукурузная крупа польза и рецепты

«Статья 581. Правопреемство при обещании дарения

1. Права одаряемого, которому по договору дарения обещан дар, не переходят к его наследникам (правопреемникам), если иное не предусмотрено договором дарения.

2. Обязанности дарителя, обещавшего дарение, переходят к его наследникам (правопреемникам), если иное не предусмотрено договором дарения».

Но эта статья нам не подходит, поскольку она касается обещания дарения, а когда гражданин открывает вклад в пользу третьего лица, можно сказать, что он свое обещание исполнил. К тому же следует учесть, что, строго говоря, дарение и банковский вклад — это различные институты гражданского права. С точки зрения ст. 842 ГК РФ банк совершенно не должно интересовать, что это за денежные средства поступили во вклад. Поэтому безоговорочно применять здесь нормы о дарении не совсем корректно, хотя стороны и вправе заключить договор, содержащий элементы различных договоров (смешанный договор).

И все-таки если рассматривать вклад в пользу третьего лица как своеобразный механизм передачи денежных средств, то невольно приходится задумываться о том, а какое правоотношение послужило основанием для передачи денежных средств? Ведь во вклад в пользу третьего лица могут вноситься и собственные денежные средства лица Т, это могут быть и средства к существованию в смысле ст. 1183 ГК РФ, это может быть пожертвование или подарок и т.д.

При отсутствии каких-либо оговорок в договоре, казалось бы, можно признать право наследников лица Т на вклад и в том случае, если лицо Т не успело при жизни вступить в права вкладчика. Из нормы ст.842 ГК РФ о том, что третье лицо обязательно должно быть определено, не следует, что вклад не подлежит наследованию. Определяя третье лицо, мы тем самым определяем и круг его правопреемников.

Но давайте задумаемся вот о чем. Почему законодатель установил, что договор банковского вклада в пользу гражданина, умершего к моменту заключения договора, ничтожен? Причем не зависимо от того, являются ли вносимые во вклад суммы не полученными при жизни средствами к существованию. Если ст.1183 ГК РФ предусматривает возможность наследования невыплаченных сумм, предоставленных гражданину в качестве средств к существованию, то уместно ли говорить о ничтожности? Ну, умер гражданин, сам получить вклад не сможет, но есть лица, которые смогут вступить в права вкладчика и получить эти средства. Тем не менее, законодатель установил норму о ничтожности. Не означает ли это, что законодатель тем самым хотел запретить наследование вклада в пользу третьего лица?

Не трудно представить, что работодатель может открыть вклад в пользу третьего лица, не зная о том, что работник уже умер. Банку также сложно проверить, жив ли тот гражданин, в пользу которого заключается договор банковского вклада, поскольку его присутствие при этом не обязательно (см. Информационное письмо Банка России от 21 февраля 2005 г. № 7 «Обобщение практики применения федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»»). Не требовать же справку из органов записи актов гражданского состояния. Следовательно, мы должны будем исходить из презумпции, что лицо Т на момент заключения договора банковского вклада в его пользу находилось в добром здравии.

Итак, ситуация складывается двойственная: согласно разным статьям ГК РФ на денежные средства, находящиеся во вкладе в пользу третьего лица, могут претендовать совершенно разные лица. Пользуясь этой двойственностью, лицо А, которое заключало договор банковского вклада в пользу лица Т, может злоупотребить интересами правопреемников Т. Этого странно было бы ожидать от работодателя или органов, выплачивающих пособия по социальному страхованию, но в общем случае такое возможно. Тем более что кредитная организация может и не знать о смерти лица Т в тот момент, когда лицо А, открывшее в его пользу вклад, вдруг снимет все денежные средства.

Воспрепятствовать лицу А снять денежные средства, можно было бы опираясь на п. 4 ст.430 ГК РФ. Пока лицо Т или его правопреемники не откажутся от вклада, лицо А не может распорядиться суммой вклада. Но мы уже отмечали, что это не согласуется с нормами ст. 842 ГК РФ. К тому же банк может достоверно знать о том, что лицо Т отказалось от вклада, только тогда, когда это лицо заявит об этом в письменной форме, лично посетив банк, или нотариально удостоверив свой отказ. Тот факт, что лицо Т еще не вступило в права вкладчика при отсутствии документально подтвержденного отказа от вклада, не может расцениваться в качестве такого отказа, ибо вступлению в права вкладчика могут воспрепятствовать уважительные причины. К тому же закон не устанавливает конкретного срока для вступления в права вкладчика. Другое дело, если в банке имеется документально подтвержденный отказ лица Т от вступления в права вкладчика, то понятно, что при этом условии наследники лица Т уже не могут наследовать этот вклад.

По мнению автора, разрешить двойственную ситуацию в рассматриваемом нами случае можно, только признав недопустимость наследования вклада в пользу третьего лица его правопреемниками, если это третье лицо еще не вступило в права вкладчика. Вы спросите, а как же быть с наследованием не полученных при жизни средств к существованию согласно ст. 1183 ГК РФ? Проблему эту с правопреемниками должен решать не банк, а лицо А, к которому они и должны обратиться. Лицо А в соответствии со ст. 842 ГК РФ вправе снять внесенные ранее денежные средства и удовлетворить требования наследников лица Т. Если денежные средства представляли собой подарок, то опять-таки наследники лица Т должны разбираться с лицом А вне банка, поскольку банк может и не знать всех отношений, которые связывали лицо А, лицо Т, а также того, что послужило основанием для заключения договора банковского вклада в пользу лица Т. В любом случае операции, связанные с наследованием вклада банк должен осуществлять на основании нотариальных документов. Единственное исключение из этого случая — получение денежных средств на похороны лицом, на имя которого сделано завещательное распоряжение. Но такое исключение было бы странно наблюдать в случае заключения договора банковского вклада в пользу третьего лица. Как это: вклад вносится в пользу лица Т и в то же время делается завещательное распоряжение в отношении некоторого иного лица Х? Завещательное распоряжение в отношении вклада в пользу третьего лица могло бы иметь смысл только на случай отказа лица Т от вклада, т.е. от вступления в права вкладчика. А так стоит лицу Т вступить в права вкладчика и что будет с объектом завещательного распоряжения? Говорить о завещательном отказе в этом случае также не приходится, поскольку вклад в пользу лица Т уже внесен самим лицом А и завещать эту обязанность смысла не имеет.

Читайте также:  Перловка вареная на воде польза

Третий случай интересен тем, что, коль скоро лицо Т не вступило в права вкладчика, эти права принадлежали лицу А в отношении внесенных им на счет по вкладу денежных средств; поскольку по предположению это лицо скончалось, то возникает вопрос, переходят ли права вкладчика к его наследникам? Поскольку права вкладчика не относятся к неотчуждаемым правам, поэтому на этот вопрос следует ответить положительно, по крайней мере, пока третье лицо не вступило в права вкладчика. В этой связи, если лицо Т, в пользу которого открыт вклад, не входит в круг наследников, может возникнуть конфликт интересов между этим лицом Т и наследниками, лица А. Правда, стороны конфликта находятся далеко не в равном положении – преимущество на стороне лица Т: стоит ему вступить в права вкладчика и правопреемникам лица А нечего будет наследовать.

Более того, если даже третье лицо входит в круг наследников, то возникает другой вопрос, должно ли третье лицо, в пользу которого открыт вклад, делиться с другими наследниками? На последний вопрос следовало бы ответить отрицательно. И, тем не менее, если третье лицо, – не важно, входит ли оно в круг наследников, – не имеет возможности предъявить права вкладчика, например, находится в командировке, на лечении и т.п., то, следуя формально букве закона, наследники лица, заключившего договор в пользу третьего лица, могут воспользоваться этим вкладом. Блокировать их действия третье лицо сможет, только вступив в права вкладчика. Но если в результате этих действий возникнет конфликт между сторонами, разрешаться он должен без участия банка.

Еще интереснее случай пятый. На денежные средства, находящиеся во вкладе, могут претендовать две группы наследников – лица А и лица Т (из них некоторые наследники могут входить в обе группы). Учитывая  ранее принятое нами предположение о том, что для разрешения двойственной ситуации, мы должны признать недопустимость наследования вклада правопреемниками лица Т, в том случае, если лицо Т не вступило в права вкладчика, следует признать некоторое преимущество за наследниками лица А, если только денежные средства не относятся к неполученным при жизни средствам к существованию. Но даже в последнем случае вопрос должен решаться между сторонами, причем, скорее всего, за пределами банка. Положение же банка упрощается тем, что операции по наследованию вкладов осуществляются только на основании свидетельства о наследовании и в соответствии с ним или на основании постановления нотариуса (ст.1128 ГК РФ). Интересно то, что, когда автор попытался получить ответы на обсуждавшиеся вопросы по наследованию банковского вклада в пользу третьего лица в местной нотариальной палате, вразумительного ответа он не получил. Самое забавное, что нотариальная палата адресовала его к банкам – там, мол, все знают. Круг замкнулся.

Продолжение следует.

Источник

Глава 48 ГК РФ посвящена страхованию. Если желаете знать хотя бы азы, то обязательно следует с ней ознакомиться. В ней есть трактовка, что такое договор страхования, ГК РФ дает расшифровку различных видов соглашений, описывает их сущность и содержит основные требования к оформлению.

Сущность и значение страхового договора

Глава 48 ГК РФ расширяет познания застрахованного в сфере личного, имущественного страхования. Основным предметом к рассмотрению является договор страхования, поэтому с него и начнем. Согласно главе 48 гражданского кодекса РФ, он должен быть в письменной форме и обязательно в двух экземплярах. Если же договор оформлен в другом виде, то является недействительным, его действие можно легко оспорить в суде.

Фактом заключения соглашения между страхователем и страховщиком является передача страхового полиса, подписанного последним. Существует и другая, допустимая по ГК РФ, форма. Это подписанный обеими сторонами электронный документ.

Помимо формы договора, глава 48 ГК РФ содержит другую, не менее важную, информацию. Содержание закона выглядит так:

  • описание договора имущественного, личного и других видов страхования;
  • условия соглашения;
  • права и обязанности сторон, ответственность в случае невыполнения условий;
  • субъекты и объекты;
  • сумма денежной компенсации;
  • прекращение действия договора;
  • исковая давность и другое.
Читайте также:  Гимнастический мяч для беременных польза

Виды страхования

Поговорим лишь о видах, которые представлены в гражданском кодексе, и которые являются одними из самых важных. Из 48 главы можно узнать об имущественном и личном страховании, последнее является публичным. В ГК содержится информация о том, что посредством заключения соглашения можно застраховать жизнь, здоровье, имущество или же гражданскую ответственность (ГО) перед третьими лицами.

Страхование производится за счет застрахованного или заинтересованных лиц. В последнем случае речь идет об обязательном виде услуг, например, ОМС.

Существуют и другие виды страхования:

  • предпринимательского риска;
  • риска ответственности за нарушение условий подписанного соглашения;
  • за причинение вреда.

Стоит отметить, что страхование ответственности преимущественно добровольное. Однако в законе есть условия, когда оно является обязательным. Речь идет о лицах, профессиональная деятельность которых связана с предоставлением услуг, например, нотариусы, оценщики, аудиторы, туристические агентства. Также обязательным является страхование ответственности водителей.

Имущественное

Ссылаясь на гражданский кодекс, соглашение заключается для сохранения имущества страхователя или выгодоприобретателя. Человек получает страховой полис, которым может воспользоваться при наступлении СС.

Предметом договоренности может быть любое имущество и имущественные права. Что касается денег, то возможность оформления страховки нужно узнавать непосредственно у страховщика.

Объектом, согласно гражданскому кодексу, может стать риск:

  • утраты или повреждения части имущества;
  • ответственности перед третьими лицами;
  • предпринимательской деятельности.

Существует 2 вида имущественного страхования – движимого и недвижимого имущества. В первом случае, предметом может стать квартира, частный дом, инженерные коммуникации. По страхованию движимого имущества можно застраховать мебель, бытовую технику, личные вещи.

Примечание! Страхование имущества является обязательным по закону, если им владеет не собственник, а арендатор или постороннее лицо. Примером может стать ломбард.

Стоит упомянуть об еще одном виде – страховке грузов. Застрахованный может уберечь себя от рисков, связанных с повреждением груза во время хранения, погрузки, транспортировки и разгрузки.

Личное

Им предусмотрено страхование жизни и здоровья. Они и являются объектом соглашения. Действие договора распространяется исключительно на лицо, которое страхуется. Необходимо упомянуть, что застрахованных может быть несколько. Это касается соглашения в пользу третьих лиц, когда оно заключается с целью сохранения жизни и здоровья человека, чтобы он дожил до определенных событий (например, совершеннолетие или выход на пенсию).

Именно поэтому объектов личного страхования три. Это здоровье, жизнь и дожитие. В зависимости от оснований, страховка может быть добровольной или обязательной. Второй вид предусмотрен законом.

Страхование жизни и здоровья, согласно ГК РФ, является обязательным, а не добровольным, если:

  • риски связаны с профессиональной деятельностью, например, частные детективы, сотрудники МЧС, медперсонал;
  • граждане ежедневно сталкиваются с источниками повышенной опасности, например, пассажиры.

Страховая сумма может быть одноразовой или выплачиваться несколькими платежами.

Субъекты договора страхования

В страховании, согласно главе 48, принимают участие четыре участника. Узнаем, что собой представляет каждый из них:

  • Страховщик – страховая, которая выдает полисы, имеет лицензию.
  • Страхователь – это юридическое или физическое лицо.
  • Выгодоприобретатель – лицо, которое получает денежные средства по страховке.
  • Застрахованный – человек, который страхуется. Им, по сути, может являться страхователь или выгодоприобретатель.

Существенные условия

Соглашение обязательно предполагает выполнение условий, которые прописаны в нем. Они не должны противоречить действующему закону.

Условия могут отличаться в зависимости от вида страхования. Например, разница между имущественным и личным в том, что в первом речь идет об объекте, а во втором – о застрахованном. Кроме физического лица, которое страхуется, должно быть достигнуто соглашение, касаемо СС (что имеется ввиду, какие обстоятельства можно считать СС), срока действия договора и размера компенсации.

При подписании имущественного договора важным остается объект, то есть, имущество. Остальные условия остаются неизменны.

Документ вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами. Прекращает действовать после окончания срока действия или наступления СС.

Права и обязанности сторон

Согласно гражданскому кодексу РФ страховщик, как и застрахованный, вправе требовать друг от друга выполнение своих обязательств. От застрахованного требуется следующее:

  • сообщать обо всех изменениях, которые приводят к увеличению рисков;
  • уведомить о СС;
  • предпринять меры по уменьшению финансовых убытков.

Страховщик обязан предоставить информационную поддержку, выплатить компенсацию, а также соблюдать другие условия, прописанные в документе. В то же время, он имеет право до подписания соглашения оценить страховой риск, осмотрев имущество. Если речь идет о личном страховании, то страховщик может назначить обследование, чтобы знать о состоянии здоровья человека.

В гражданском кодексе также указано, что СК имеет право на суброгацию. После выплаты материального ущерба страхователю, она может потребовать возмещение компенсации с виновника. Страхователь обязан передать все документы, фото и видео, которые касаются СС.

Также в течение 2 лет после выплаты денег по имущественному договору или 3 лет – по договору рисков ответственности, СК может подать иск в суд для возврата компенсации. Но это возможно лишь в случае наличия доказательств невыполнения условий застрахованным или предоставления им недействительной информации. Эти факторы могут также стать причиной для освобождения СК от выплаты денег или прекращения действия договора.

Помните, незнание законов не избавляет от ответственности. Если вы хотите оформить страховку, то обязательно прочитайте 48 главу гражданского кодекса России. Информация, представленная в ней, точно не будет лишней.

Источник: https://gidpostrahovke.ru/o-strahovanii/zakon-i-pravo/gk-rf-strakhovanie.html

Источник